Принятие наследства и отказ от наследства: порядок и нюансы

Содержание
  1. Способы принятия наследства
  2. Юридическое или формальное принятие наследуемого имущества
  3. Фактическое или реальное принятие наследственной массы
  4. Когда нужно принять наследство
  5. Что делать в случае пропуска срока
  6. Как осуществляется принятие наследства и отказ от него?
  7. Наследственная трансмиссия
  8. Обращение к нотариусу
  9. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства
  10. Отказ от наследства
  11. Документы для отказа от наследства
  12. Виды
  13. Условия отказа от наследства
  14. Приращение наследственных долей
  15. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им
  16. Меры охраны наследственного имущества
  17. Общие положения о разделе наследства
  18. Свидетельство о праве на наследство
  19. Ответственность наследников по долгам наследодателя
  20. Порядок охраны и управления наследственным имуществом
  21. Особенности перехода права
  22. Процедура принятия унаследованной собственности
  23. Заключение

Способы принятия наследства

Согласно закону, есть только два способа, которые позволяют принять имущество и стать его собственником.

Юридическое или формальное принятие наследуемого имущества

Юридический подразумевает, что гражданин самостоятельно обратится в нотариальную контору, и выскажет свое намерение вступить в право собственности. Такое заявление может быть передано лично, с помощью доверенных лиц, или отправлено по почте заказным письмом с извещением.

После обращения юрист открывает дело, а по истечении срока в 6 месяцев после смерти наследодателя выдает свидетельство.

Такой способ очень распространенный, поскольку подразумевает личный контакт и взаимодействие. По мнению большинства соотечественников, — это надежный вариант.

Фактическое или реальное принятие наследственной массы

Фактический способ подразумевает, что лицо совершает какие-либо действия, по отношению к имуществу или недвижимости, которые свидетельствуют о его намерениях. К примеру, если гражданин оплатил долги за коммунальные услуги, сделал ремонт помещения.

Более четкий перечень действий находится в пункте 2 статьи 1153 ГК.

Также нужно собирать документы, которые подтверждают его заинтересованность в сохранении и поддержании состояния имущества. Другие наследники имеют право оспорить данный факт, если у них появится такое желание.

Когда нужно принять наследство

Принятие и отказ от наследства важно производить своевременно. В течение 6 месяцев можно вступить в право собственности. Этот срок считается от признания даты смерти, или признания его умершим.

Другое дело, если ответственное лицо не относится к первой очереди наследников. Срок, протяженностью в полгода, начинается со дня отказа предыдущих претендентов. Аналогичное количество времени предоставляется при отстранении наследника от наследования во время заседания суда.

Что делать в случае пропуска срока

Но принятие наследства, отказ от наследства может иметь еще и дополнительный срок 3 месяца. Отсрочка считается со дня, когда вышел полугодичный промежуток времени, а основной наследник так и не принял имущество.

Важно! Факты всегда проверяется, потому обмануть суд не получится.

Можно обойтись и без суда. В таком случае придется лично встретиться со всеми остальными претендентами, составить письменное соглашение, и перераспределить части. Бумага должна быть нотариально заверена.

Как осуществляется принятие наследства и отказ от него?

При наследовании завещанного имущества человек становится законным обладателем всего благосостояния или определенной его части, он может им распоряжаться на свое усмотрение. Стоит учитывать, что принятие и отказ от наследства не может осуществляться на принудительной основе. Человек, которому завещали собственность, должен изъявить свое решение самостоятельно.

Например, наследник живет в другой стране, в связи с чем он не может приехать в течение полугода и написать заявление о приобретении завещанного имущества, присутствуя лично. В такой ситуации человек вправе написать заявление по принятой форме в той стране, где он находится, и заверить его официально в нотариальной конторе. После этого документ оправляется почтой на имя нотариуса, который занимается оформлением благосостояния завещателя.

Наследственная трансмиссия

Наследственная трансмиссия как переход права на принятие наследства от умершего наследника, не успевшего принять наследство, к его наследникам в нашем государстве существует достаточно давно независимо от наименования данных отношений. Такое право “является имущественным правом, так как оно дает наследнику возможность стать преемником умершего в его имущественных отношениях“. В ч. 1 т. X Свода законов гражданских такие отношения прямо не регулировались, но на практике применялись. Так, В.И. Синайский в начале XX в. писал: “В наших законах не говорится о трансмиссии. Но Сенат правильно признает этот институт, выводя его из понятий о наследстве (ст. 1104) и завещания (ст. 1010)”.

В ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г. не применялся термин “наследственная трансмиссия”, тем не менее его содержание нашло отражение в ст. 548 ГК РСФСР 1964 г., где указывалось, что если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.

Современный законодатель пошел по пути традиционного определения наследственной трансмиссии. В соответствии со ст. 1156 ГК РФ если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). При этом право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

В тех случаях, когда наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследования в порядке наследственной трансмиссии не происходит, также наследственной трансмиссии нет, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять.

Согласно п. 3 ст. 1156 ГК РФ право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам.

В Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав обращается внимание на случаи неистечения срока принятия наследства наследником, фактически вступившим в наследственные права, но умершим до истечения срока. Если наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества. Наследование в этом случае осуществляется его наследниками на общих основаниях. Например, такая ситуация возникает, если наследодатель и умерший после открытия наследства его наследник совместно проживали или имели место иные факторы, свидетельствующие о фактическом принятии наследства призванным к наследованию наследником, умершим после открытия наследства.

Следует иметь в виду, что ГК РФ устанавливает трехмесячный срок для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии. При этом если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

Оформление права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии происходит по общим правилам.

В результате смерти гражданина, не успевшего принять наследство, как правило, возникает двойная ситуация с принятием наследства: 1) общая – когда наследуется имущество умершего; 2) когда имущество наследуется в порядке наследственной трансмиссии.

В этих случаях наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять то и другое наследство. Как уже указывалось, непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.

Соответственно наследниками умершего наследника подаются заявления о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя, а о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, – нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника.

Наследственные дела ведутся раздельно, даже если места жительства обоих умерших совпадают.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследникам умершего наследника срок для принятия наследства может быть восстановлен судом, и они могут быть признаны принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

В случае, когда право на принятие наследства переходит в порядке наследственной трансмиссии, наследственное дело заводится после первого наследодателя. Свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня смерти первого наследодателя (с учетом возможности продления его на три месяца). Если у второго умершего лица имеется собственное имущество, таковое наследуется его наследниками на общих основаниях.

Наследственное дело после второго наследодателя не связано с первым наследственным делом, оно заводится нотариусом по месту постоянного жительства второго наследодателя.

Рассмотрим следующий пример. Гражданин И.П. Максимов умер 20 марта 2012 г. На момент смерти он проживал в г. Москве один. У него имелись наследники: сын – А.И. Максимов и дочь – В.И. Лопатина, которые на момент смерти наследодателя проживали в г. Екатеринбурге.

Дочь своевременно подала нотариусу заявление о выдаче ей свидетельства о праве на наследство. Сын наследодателя умер 16 апреля 2012 г., не успев подать заявление о принятии наследства после смерти отца, а также не приняв наследство фактически. У А.И. Максимова имелись жена и сын. Все наследники выразили претензии на наследство.

В данном случае к наследникам А.И. Максимова перешло право на принятие причитавшейся ему доли наследства после смерти его отца – И.П. Максимова. Поскольку у И.П. Максимова на момент смерти было двое наследников по закону, каждому из них причитается 1/2 доля в наследстве. А.И. Максимов умер, не успев принять наследство, поэтому право на принятие причитавшейся ему 1/2 доли в наследстве переходит в порядке наследственной трансмиссии к его наследникам по закону – жене и сыну в равных долях к каждому, т.е. по 1/4 доли в наследстве.

Нотариус г. Москвы должен завести одно наследственное дело – после смерти И.П. Максимова. После смерти А.И. Максимова наследственное дело в г. Москве не заводится. Если у него имелось какое-либо имущество, принадлежавшее непосредственно ему, наследство на это имущество будет оформляться по месту его жительства в г. Екатеринбурге.

При оформлении наследственных дел в порядке наследственной трансмиссии необходимо учитывать положения абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ: при призвании наследника к наследованию одновременно в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства наследник может принять наследство, причитающееся ему в обоих случаях либо в одном из них.

Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ предусматривает возможность отказа от наследства в пользу наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, других наследников.

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии.

Наследственной трансмиссии не происходит в случае одновременной смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга. В этом случае наследство открывается после смерти каждого из них.

Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, успел принять наследство (путем подачи нотариусу соответствующего заявления либо фактически, например, проживал совместно с наследодателем и вступил во владение и пользование его имуществом), но сам умер, не оформив своего права на него (не получив свидетельство о праве на наследство). При этом наследственное имущество уже считается принадлежащим этому наследнику, и после его смерти к его наследникам переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество. Свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня смерти наследодателя. При этом следует помнить, что сам по себе срок между смертями первого и второго граждан значения не имеет. Даже если второй наследодатель умер в течение шести месяцев со дня смерти первого, но успел до смерти принять наследство любым из двух предусмотренных законом способов, наследственной трансмиссии в этом случае не происходит и порядок оформления наследственного дела изменяется.

Если у лица, умершего первым, других наследников, кроме наследника, который принял наследство, но умер, не оформив своих наследственных прав, не имелось, нотариусом заводится только одно наследственное дело – после смерти второго умершего гражданина. Шестимесячный срок, установленный для принятия наследства его наследниками, исчисляется с момента его смерти.

Обращение к нотариусу

Обращение в нотариальную контору – самый простой и понятный вариант. Необходимо обратиться к нотариусу и написать заявление на принятие. Этот вариант является приоритетным, потому что позволяет документально оформить свое притязание на вещи умершего.

Важно! Обращение должно произойти в установленные законом сроки. По общему правилу это полгода со дня открытия наследства, то есть либо со дня смерти правообладателя, либо со дня, когда вступило в силу решение суда, признавшего его умершим.

Но для некоторых ситуаций предусмотрены и иные сроки, определенные в . Например, если правопреемник получил возможность оформить имущество, так как призывающиеся к оформлению родственники отказались от него или они признаны недостойными, то моментом отсчета полугодовалого срока будет день, когда они были приглашены оформить имущество.

А если человек становится наследником, потому что иные родственники в первые 6 месяцев не обратились к нотариусу, то ему предоставляется только 3 месяца для оформления права, но отсчет будет начинаться со дня, когда истекли первые полгода.

Очень важно обращаться в нотариальную контору в указанные сроки. Если пропустить время, то вернуть его можно, но это более длительная процедура. Если существуют иные родственники, которые вовремя задокументировали свои права, и они не против, чтобы опоздавший был включен в перечень наследников, тогда потребуется лишь оформить соглашение у нотариуса, собрав всех правопреемников.

А вот если достичь согласия не получилось или имущество уже получило статус выморочного наследства, то восстанавливать свои права уже можно будет только в суде.

Преимущественное право на получение отдельных частей наследства

Раздел наследства осложняется, если в его составе есть неделимая вещь. Главной проблемой при этом является определение наследника, имеющего преимущественное право на ее получение.

ГК выделяет три правовые ситуации применительно к обозначенному кругу наследственных отношений. Прежде всего в п. 1 ст. 1168 ГК определяется, что наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед теми наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности.

Причем это правило действует независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Во-вторых, согласно п. 2 ст. 1168 ГК наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися данной вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

И наконец, третья ситуация связана с разделом наследства, в состав которого входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен. Из п. 3 ст. 1168 ГК следует, что преимущественное право на получение такого помещения в счет своей наследственной доли имеют те наследники, которые проживали в нем ко дню открытия наследства и не имеют иного жилья. Вместе с тем следует иметь в виду, что речь идет о преимущественном праве только перед теми наследниками, которые не являются собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства.

Особую часть наследства составляют предметы обычной домашней обстановки и обихода. Ранее они переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли, поскольку они пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. Теперь закон предоставляет наследнику, проживавшему на день открытия наследства совместно с наследодателем, преимущественное право на получение этих предметов лишь в счет своей наследственной доли при разделе наследства (ст. 1169 ГК). При этом конкретный срок совместного проживания наследника и наследодателя более не предусмотрен.

Реализация кем-либо из наследников преимущественного права на получение определенного имущества из состава наследства может привести к несоразмерности этого имущества той доле, которая причитается указанному наследнику. Такая несоразмерность в соответствии с п. 1 ст. 1170 ГК устраняется передачей этим лицом остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

Следует подчеркнуть, что если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам (п. 2 ст. 1170 ГК). Такой предварительный характер предоставления соответствующей компенсации обеспечивается тем, что при обращении в суд с иском о защите своего нарушенного права необходимая сумма должна быть внесена на депозитный счет суда до разрешения дела по существу. Иначе преимущественное право наследников защите не подлежит и учитываться при разделе не должно.

Необходимо иметь в виду, что во всех перечисленных случаях наследник может реализовать свое преимущественное право получения в счет наследственной доли определенных предметов из состава наследства лишь в течение трех лет со дня открытия наследства (абз. 2 ст. 1164 ГК). По своей правовой природе указанный срок является пресекательным, поскольку его истечение влечет прекращение самого преимущественного права.

Отказ от наследства

У наследника по завещанию и по закону есть право принять наследство или отказаться от него. Как и принятие, отказ (отречение) является односторонней сделкой, соответственно прекращаются права на наследство у отказавшихся от него и возникают права на наследство у других лиц. Право отказа от наследства регулируется четырьмя статьями ГК РФ – ст. 1157 – 1160.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

На основании п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

Важно отметить, что, совершая отказ от наследства, лицо не может передумать и впоследствии претендовать на него. При этом неважно, увеличилась наследственная масса в два-три раза или уменьшились долги – это значения не имеет. Может иметь значение для суда основание, предусмотренное в ГК РФ для признания сделок недействительными: например, отказ от наследования был произведен в результате обмана, угрозы и т.п.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 29 мая 2012 г. № 9 (п. 44 – 46) подробно разъясняет нормы ГК РФ, посвященные отказу от наследства.

Отказ от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) может быть совершен лишь в пользу лиц из числа наследников по завещанию, а также наследников по закону любой очереди, которые призваны к наследованию.

В случае если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, допускается лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ), при этом доля “отпавшего” наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства или отказавшемуся наследнику не подназначен наследник (абз. 3 п. 1 ст. 1158, абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК РФ), а при отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследодателя, – к наследникам по закону.

Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если ему завещано конкретное имущество – определить имущество, предназначаемое каждому из них. Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними “отпавшим” наследником, их доли признаются равными.

Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого другого лица из числа наследников, призванных к наследованию, или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1 ст. 1146, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

При применении п. 3 ст. 1158 ГК РФ надлежит учитывать следующее:

  • наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его принятии не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ);
  • наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающегося ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника;
  • наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника;
  • при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям.

Отказ от наследства совершается подачей наследником по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ).

Заявление об отказе от наследства подается гражданином лично, по почте с засвидетельствованной подписью либо через представителя (родители, усыновители, опекуны).

На основании ст. 1160 ГК РФ отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное указанной статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Документы для отказа от наследства

Чтобы отказаться от наследственной массы, нужно обратиться к нотариусу с заявлением.

Следует подать следующий пакет документов:

  1. оригинал паспорта гражданина РФ и его копия;
  2. свидетельство, подтверждающее смерть наследодателя;
  3. документ о последнем месте проживания умершего;
  4. завещание, если оно было составлено;
  5. документы, которые подтверждают связь между обратившимся лицом и умершим. Это может быть свидетельство о браке, или свидетельство о рождении, со вписанными данными умершего.

Если наследник имеет инвалидность, частичную недееспособность, или возраст до 18 лет, то заявление подавать вовсе не обязательно. Такие социально незащищенные категории граждан становятся единоличными собственниками автоматически.

Единственное исключение – подача заявления о непринятии имущества. В таком случае все оставленное умершим не будет считаться личной собственностью без письменного заявления.

Таким образом, принятие наследства, отказ от наследства — два процесса, касающиеся разрешения дальнейшей судьбы имущества наследодателя.

Виды

Официальный отказ бывает двух видов:

  • без указания лиц, в чью пользу он происходит;
  • в пользу каких-то других наследников.

Если происходит отказ без указания нового правопреемника, то распределение имущества будет происходить по-разному, в зависимости от оснований наследования.

Если происходит отказ от доли, которая распределяется по закону, то она будет разделена поровну между наследниками той очереди, которая оформляет другие части. Если в этой очереди никаких родственников больше нет, то право оформить имущество получают следующие очередники.

Если все имущество распределяется по завещанию, то доля отказавшегося будет распределяться между другими наследниками по завещанию в долях, пропорциональных тем, что определил сам наследодатель. Если наследник был один, тогда имущество будет распределено по законному основанию.

Исключение касается только ситуаций, если завещатель предусмотрел вариант отказа и распорядился о втором варианте использования этой доли, например, подназначил другого правопреемника.

Внимание! Такой вариант работает, только если наследодатель включил в волеизъявление все свое имущество. В иных случаях можно указать, что кому передается и определить доли причитающегося.

До 26 февраля 2016 года передать причитающееся имущество можно было только тем людям, которые наследуют вместе с отказавшимся. Но Федеральным законом № 22 от 15.02.106 в часть 1 внесены изменения, согласно которым направить причитающееся можно в адрес правопреемников по завещанию, по закону любой очереди, а не только призывающейся, а также в отношении призывающихся, если они допущены к оформлению по праву представления или наследственной трансмиссии.

В 3 случаях оформление направленного отказа невозможно:

  • если все имущество завещано;
  • если происходит отказ от обязательной доли;
  • если предусмотрен подназначенный наследник.

Условия отказа от наследства

Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства. При этом отказ может быть сделан как в пользу конкретных лиц из числа наследников по завещанию или по закону (направленный отказ), так и без указания тех лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безоговорочный отказ). Лишь при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК), ибо государство в качестве наследника заранее (в законе) дало свое согласие на его принятие.

Отказ от наследства в том случае, когда наследником является несовершеннолетний, а также недееспособный или ограниченно дееспособный совершеннолетний гражданин, возможен лишь с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК), ибо и по общему правилу опекун не может без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение ряда сделок, в том числе влекущих отказ от принадлежащих подопечным прав (п. 2 ст. 37 ГК). Возможность отказа от наследства не ограничена для несовершеннолетних, обладающих полной дееспособностью в результате эмансипации или вступления в брак до достижения 18 лет.

Право отказа от наследства может быть реализовано в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Однако вполне вероятна ситуация, когда наследник совершил какие-то действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но затем его намерения изменились. В этом случае суд может по заявлению такого лица признать его отказавшимся от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины пропуска такого срока уважительными.

Из принципа универсальности наследственного правопреемства следует недопустимость отказа от наследства под условием или с оговорками. Тот же принцип обусловил установление в ГК запрета частичного принятия наследства и соответственно отказа от части причитающего наследнику наследства. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону либо в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Наследник может совершить отказ от наследства, подав соответствующее заявление по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. В том случае, если заявление об отказе от наследства составлено не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Согласно п. 3 ст. 1157 ГК отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно (иными словами, он бесповоротен).

Приращение наследственных долей

Приращение наследственных долей – это увеличение размера доли наследников за счет “отпавших” наследников в случаях и порядке, установленных законом.

В соответствии со ст. 1161 ГК РФ если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому “отпавшему” наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или “отпавшему” по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Из ст. 1161 следует, что приращение наследственных долей возможно:

  • во-первых, при отсутствии у наследника права наследовать, включая отстранение наследника от наследства;
  • во-вторых, при отказе от наследства без указания наследника, в пользу которого совершается отказ;
  • в-третьих, при непринятии наследником наследства;
  • в-четвертых, при наследственной трансмиссии.

Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им

За счет наследства в пределах его стоимости возмещаются:

  1. необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;
  2. расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения;
  3. расходы на охрану наследства и управление им;
  4. расходы, связанные с исполнением завещания.

Требования о возмещении перечисленных расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до его принятия – к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Следует обратить внимание на то, что все эти расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества.

Учитывая, что размеры наследственного имущества не всегда соответствуют величине необходимых расходов, установлена очередность их возмещения: в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охрану наследства и управление им и в третью – расходы, связанные с исполнением завещания (абз. 2 п. 2 ст. 1174 ГК).

Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе находящиеся во вкладах или на счетах в банках.

Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.

Тот наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Однако размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 40 тыс. руб. (абз. 4 п. 3 ст. 1174 ГК в ред. Федерального закона от 30 июня 2008 г. № 105-ФЗ).

Меры охраны наследственного имущества

Одной из важнейших мер по охране наследственного имущества является его опись, которая производится нотариусом в присутствии двух свидетелей. При производстве описи могут присутствовать исполнитель завещания, наследники, а в соответствующих случаях и представители органов опеки и попечительства.

По заявлению перечисленных лиц должна быть использована такая мера охраны наследства, как оценка наследственного имущества.

Она производится по соглашению между наследниками. При отсутствии такого соглашения оценка всего наследства или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки. Однако впоследствии эти расходы распределяются между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Имеются и иные меры, с помощью которых осуществляется охрана отдельных объектов, входящих в состав наследственного имущества.

Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса. Валютные же ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК. В том случае, если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы внутренних дел (п. 3 ст. 1172 ГК).

Остальное имущество, входящее в состав наследства, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен его исполнитель, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания непосредственно либо путем заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

В состав наследства иногда входит имущество, которое требует не только охраны, но и управления. Это может быть предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п. В подобной ситуации нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК выступает учредителем доверительного управления, заключая договор доверительного управления таким имуществом с управляющим в интересах наследников. Если же наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания (душеприказчику) (ст. 1173 ГК).

Перечисленные меры охраны наследственного имущества не представляют собой исчерпывающего перечня. В п. 1 ст. 1171 ГК указывается, что наряду с ними исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.

Общие положения о разделе наследства

При наследовании по закону наследственное имущество может перейти к двум или нескольким наследникам. При наследовании по завещанию оно также может быть завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них. В подобных ситуациях по прямому указанию закона наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в общую долевую собственность наследников (абз. 1 ст. 1164 ГК).

Закон устанавливает определенные правила раздела такого имущества. В ст. 1165 ГК указывается, что оно может быть разделено по соглашению между наследниками. К соглашению подобного рода применяются нормы ГК о форме сделок. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а также соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников могут быть заключены наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). Иными словами, разделить такое имущество можно только после надлежащего оформления наследственных прав.

Осуществление государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, производится на основании такого соглашения и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена на основании свидетельства о праве на наследство еще до заключения наследниками соглашения о разделе наследства, то документы о государственной регистрации по требованию наследников должны быть приведены в соответствие с соглашением наследников о разделе наследства.

Следуя принципу свободы договора, наследники вправе заключить соглашение о разделе наследства, не считаясь с теми долями, что указаны в свидетельстве о праве на наследство. При этом несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, тем долям, которые указаны в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь отказа в государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК).

Особой охраны требуют при разделе наследства интересы насцитурусов. Поэтому в ст. 1166 ГК подчеркивается, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. В случае нарушения этого правила должны применяться нормы ГК о ничтожности сделок.

Если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, раздел наследства осуществляется только с соблюдением правил ст. 37 ГК. Они диктуют законным представителям необходимость распорядиться имуществом подопечного исключительно в интересах последнего. Кроме того, ряд юридических действий в указанной сфере опекуны и попечители не могут совершать без предварительного согласия органов опеки и попечительства. С целью охраны законных интересов наследников, не обладающих полной дееспособностью, орган опеки и попечительства должен быть уведомлен относительно составления соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства.

Свидетельство о праве на наследство

Получение свидетельства о праве на наследство – важный, но не всегда окончательный шаг (факт) по принятию наследства. При выдаче нотариус проверяет, является ли наследник (наследники) надлежащим или нет; указывает имущество, переходящее в порядке наследования. При этом права на имущество, подлежащее государственной регистрации, должны быть соответствующим образом зарегистрированы (например, право собственности на жилые помещения – в Росреестре). К сожалению, не всегда есть возможность в свидетельстве указать все имущество, которое принадлежало наследодателю.

Что касается долгов, то в подавляющем большинстве случаев в свидетельстве они не упоминаются, и не только потому, что их нет. Кроме того, как напоминает Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 26 мая 2012 г. № 9 (п. 7), получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (ст. 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (ст. 136 ГПК РФ).

Следует также отметить, что свидетельство – правоутверждающий, а не правообразующий документ. При этом свидетельство о праве на наследство имеет большое практическое значение.

На основании ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство при выявлении после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано. Ограничений количества дополнительных свидетельств закон не содержит.

Свидетельство о праве на наследство выморочного имущества выдается нотариусом уполномоченному органу Российской Федерации, субъекта Федерации и органу местного самоуправления.

Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство определены ст. 1163 ГК РФ. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При этом свидетельство может быть выдано и ранее указанного срока, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

Предоставление документов нотариусу при получении свидетельства о праве на наследство зависит от способа наследования: по закону или по завещанию. В обоих случаях требуются документы о времени, месте смерти; о наличии сособственников, наличии арестов и обременений; документы об оценке наследственной массы; документы, подтверждающие права наследодателя на недвижимость (из Росреестра), на денежные кредиты (из банковских организаций), на ценные бумаги (из организаций, являющихся держателями реестра ценных бумаг) и т.д., а при наличии кредитов и других обязательств – подтверждающие документы от кредиторов; при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону – документы о браке, родственных (и иных) отношениях; при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию проверяется круг лиц, указанных в завещательном распоряжении, наличие лиц, имеющих обязательную долю.

Ответственность наследников по долгам наследодателя

Поскольку с принятием наследства к наследникам переходит не только актив, но и пассив наследственного имущества, они несут ответственность по долгам наследодателя. Стремясь наилучшим образом защитить интересы кредиторов наследодателя, действующее законодательство устанавливает правило, в силу которого наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК). Вместе с тем объем ответственности наследников ограничен, ибо каждый из наследников отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК).

Особое правило установлено относительно наследника, принявшего наследство в порядке наследственной трансмиссии. Такое лицо отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества лишь по долгам наследодателя, которому такое имущество принадлежало, и не отвечает им по долгам наследника, от которого, собственно, к нему и перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК). Ведь это имущественное право не включается в состав наследства такого умершего наследника.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, причем до принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу («лежачему наследству» – hereditas jacent). В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (абз. 1 п. 3 ст. 1175 в ред. Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ). Особенность сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, заключается в том, что они при предъявлении требований кредиторами наследодателя не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК). Указанная особенность позволяет говорить о пресекательном характере этих сроков.

Порядок охраны и управления наследственным имуществом

Между открытием наследства и выявлением круга наследников и принятием ими наследства проходит некоторое время («лежачее наследство»). В связи с этим может возникнуть необходимость принятия мер, направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества и устранение возможности его порчи, гибели и расхищения. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают меры по охране наследства и управлению им.

Нотариус совершает указанные действия по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В том случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. Банки, другие кредитные организации и иные юридические лица с целью выявления состава наследства и его охраны обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у них сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Нотариус, стремясь сохранить банковскую и коммерческую тайну, может сообщить полученные сведения только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус определяет срок, в течение которого он будет осуществлять меры по охране наследственного имущества и управлению им.

Продолжительность этого срока зависит от характера и ценности наследства, а также от того времени, которое необходимо наследникам для вступления во владение наследством. Однако такой срок не должен превышать шести месяцев, а в случаях, когда право наследования возникает у конкретных лиц лишь вследствие отказа наследника от наследства, отстранения его как недостойного или непринятия им наследства, срок этот не может превышать девяти месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК). Текут эти сроки со дня открытия наследства. Исполнитель же завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания. Его продолжительность законом не ограничена.

В этом случае нотариус по месту открытия наследства направляет в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю в сфере нотариата, обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.

Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты должностными лицами органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации в том случае, когда закон предоставляет им право совершения нотариальных действий.

Особенности перехода права

Как уже было сказано, отказаться от наследства можно по определенному основанию, при этом не имеет значения, как поступил правопреемник с частью, переходящей по другой причине.

При этом, если переход права происходит по более чем двум основаниям, то правопреемник может выбрать на свое усмотрение несколько, чтобы принять, а от других отказаться, или наоборот.

Но существуют некоторые особенности в оформлении отказа, которые закреплены в п. 46 Постановления Пленума ВС № 9 от 29.05.2015. Их всего четыре.

  1. Первая нестандартная ситуация связана с наследованием обязательной доли. Согласно , она будет выделяться из той части имущества, которая не описана в завещании. И претендующий на нее не может просить выделить ему вещи, которые распределены волеизъявлением на других родственников.
  2. Вторая связана с разграничением оснований. Передача имущества в результате отказа – это отдельное основание. Следовательно, даже если правопреемник уже принял часть имущества, он может оформить отказ от той части, которая должна была к нему перейти в результате направленного отказа.
  3. Третья определяет правила распределения долей, происходящего на законном основании. Если один из законных наследников отказался от своей части без указания адресата, то она распределяется в равных долях между другими призывающими. И отказаться от этой части не может никто. Единственный вариант – отказаться от всего, в том числе и от своей части тоже.
  4. Ну и последняя определяет правила отказа от направленного отказа при наследовании по закону. Не принять адресованную долю при распределении имущества по закону можно. Тогда распределение будет происходить в равных долях между всеми призывающими, и вот от этой части отказаться уже нельзя.

Процедура принятия унаследованной собственности

Принимая определенную часть оставленного имущества, наследник становится законным владельцем всего, что ему причитается, вне зависимости от местонахождения его доли наследства.

К примеру, унаследовавший знает, что умерший оставил ему недвижимость. Он изъявляет желание о приобретении данного имущества в нотариальную контору посредством заявления. После приезда наследнику сообщают, что вместе с недвижимостью ему также завещались другие вещи или предметы (автомобиль, мебель и т.д.). Поскольку человек уже принял благосостояние умершего, он становится законным обладателем собственности, которая прилагалась к недвижимости.

Действующее законодательство не допускает приобретения завещанного имущества на определенных условиях. Запрещается указывать в заявлении пункты, в которых отмечается, что оставленное состояние может быть принято только при условии наличия денежных средств у наследника, необходимых для оплаты налога на приобретенное имущество.

В таких ситуациях поданное заявление будет отклонено. Если нотариальная контора выдаст законное право на наследство по такому заявлению, его можно будет оспорить и признать недействительным через суд.

В случаях когда имущество завещается сразу нескольким людям, каждый из них должен подать заявление о приобретении той части, которая ему отведена. Принятие имущества только одним лицом не означает, что оно было приобретено остальными унаследовавшими.

Оставленное покойным наследство автоматически считается признанным в таких случаях:

  • контроль над оставленным благосостоянием (например, проживание в доме или вождение автомобиля завещателя);
  • защита и охрана оставленного имущества (присмотр за недвижимостью или вещами покойного);
  • затраты на уход за состоянием из собственных денежных средств;
  • выплата задолженностей покойного из собственных сбережений.

В данный список входят только основные факторы автоматического признания обладания имуществом. Каждый случай рассматривается индивидуально, поэтому вышеуказанный перечень может быть дополнен исходя из определенных обстоятельств. Факт признания наследования остается таковым, пока не будет доказано обратное.

Например, завещатель оставил свой дом соседу. Потомок покойного не стал тратить время на приобретение наследства, поскольку сосед сказал потомку, что покойный завещал дом ему. При этом потомок взял из дома подушку, на которой спал завещатель, в качестве предмета, напоминающего об умершем. Спустя определенное время (например, 1,5 года) у потомка появились сомнения по поводу содержания завещания и он подал заявление в суд для разбирательства.

В ходе суда выяснилось, что завещание имеет ряд ошибок, то есть его признали недействительным. В связи с этим наследство отходит потомку завещателя, поскольку он, сам того не зная, признал оставленное состояние, взяв подушку на память.

Заключение

Самым надежным способом закрепления своего права является получение соответствующего документа. Чтобы принять наследство или отказаться от него, нужно обратиться к нотариусу и написать соответствующее заявление. Можно обойтись и без него, тогда надо либо фактически начать владеть причитающимся, либо, наоборот, не пользоваться им, фактически отказавшись.

Источники

  • https://naslednik1.ru/oformlenie-nasledstva/prinyatie-nasledstva-i-otkaz-ot-nasledstva-zakon-i-nyuansy
  • https://nasledstvo03.ru/nasledstvo/prinyatie-nasledstva-i-otkaz-ot-nasledstva.html
  • https://be5.biz/pravo/n003/7.html
  • https://zakonoved.expert/naslednikam/vstuplenie-v-nasledstvo/sposoby-prinyatiya-i-otkaza.html
  • https://be5.biz/pravo/g031/21.html

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая консультация в Москве, статьи по праву и судам
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: